Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (патентное право)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (патентное право)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Правовое положение результатов созидательной и интеллектуальной деятельности, которая относится к производству, регламентируется нормами патентного права. Патентное право — это совокупность прав, предоставляемых правообладателю на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые вследствие творческих решений технического и дизайнерского характера.

Субъекты патентного права

К субъектам патентного права относят авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладателей, а также иных лиц (не авторов), приобретающих по закону или договору отдельные патентные права.

В качестве автора признается гражданин, который внес индивидуальный созидательный вклад в создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ).

Творчество, созидательный вклад и труд — крайне неоднозначные понятия. Имеется масса дефиниций творчества ещё со времен

Платона, который полагал, что творчество — это божественная способность, родственная особому виду безумства.

Творческий или созидательный труд — это одна из форм жизнедеятельности человека, характеризующаяся репродуктивной и созидающей сторонами. Это объясняется тем, что для разрешения одних задач довольно применить типовые, рациональные или формализованные приемы, требующие, несомненно, известных интеллектуальных усилий субъекта, который их применяет, а для разрешения других требуется создание или изобретение новейших, нестереотипных приемов и правил либо нестереотипное использование популярных приемов и правил.

Разногласия творческих и репродуктивных начал интеллектуальной деятельности обнаруживаются в характере результата такой деятельности. Не может быть безусловно творческого результата, который создается как бы на «пустом месте», как не может быть и результата, полученного хотя бы без минимального созидательного усилия.

Поэтому во многом небезусловны т. н. критерии или признаки результата, используемые для признания деятельности творческой (новизна, оригинальность, изобретательский уровень, неочевидность и пр.). Но их относительность не свидетельствует об их бесполезности. Напротив, их следует поднять до ранга юридически значимых признаков, что и осуществлено в патентном законодательстве. Непосредственно созидательная деятельность или творческий труд остаются за пределами позитивного права, потому что им не нужна регламентация извне.

Своё право авторства на созданный им результат автор реализует, когда подает заявку. Если в заявке названо лицо, которое не является автором, то фактический автор вправе обратиться в суд с заявлением о признании за ним авторства и возможности реализовать иные права, вытекающие из этого права.

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца может быть как гражданин, чьим творческим трудом создавался соответствующий результат интеллектуальной деятельности, как и л ицо, которое указывается как автор в заявке на выдачу патента, если не доказано иное (ст. 1347 ГК РФ).

Субъектами патентного права являются и соавторы изобретений, полезных моделей или промышленных образцов (ст. 1348 ГК РФ) — граждане, которые своим совместным творческим трудом создавали изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Критерий признания граждан соавторами — совместный созидательный, творческий труд, при этом степень созидательного участия в сотворении охраняемого результата юридического значения не имеет.

Понятие «патентное право», так же как и понятие «ав­торское право», употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном.

Патентное право в объективном смысле — это совокуп­ность норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ним личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием трех объектов: изобрете­ний, полезных моделей и промышленных образцов. Это право­вой институт, входящий наряду с авторским и смежным правом в подотрасль гражданского права, называемую «правом интел­лектуальной собственности». До применения патентного закона этот институт назывался «изобретательским правом».

Принципы патентного права:

• признание за патентообладателем исключительного пра­ва на использование запатентованного объекта; • соблюдение баланса интересов патентообладателя и об­щества; • предоставление охраны лишь разработкам, признанным патентоспособными изобретениями, полезными моделями и про­мышленными образцами; • законом охраняются интересы как создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, так и патентооб­ладателей, не являющихся создателями последних.

Патентное право в субъективном смысле — права и обя­занности лиц, создавших изобретения, полезные модели и про­мышленные образцы.

Читайте также:  Соглашение о выделении доли в натуре

Источники патентного права:

• законы:

— РФ;

— Международные (договоры и соглашения).

• Подзаконные акты Правительства РФ (министерств и ведомств); • постановления Пленума Верховного суда и Высшего арбит­ражного суда РФ; • Локаль­ные нормативные акты (местных органов государственной власти и органов местного самоуправления);

Система патентного права

Основные черты современной системы патентного права сложились уже в конце XIX века и закреплены в Парижской конвенции в 1886 г. Соблюдение ее правил является обязательным условием для стран-участниц конвенции, включая и Россию.

Особенностями данной системы являются:

  • Территориальное действие. Не существует единого «международного патента». Охрана предоставляется только на территории определенного государства. Однако имеется возможность регистрации патента сразу в нескольких странах в рамках международных соглашений.
  • Срочный характер – охрана предоставляется только на определенный период, по окончании которого информация переходит в общественное достояние. Сроки защиты зависят вида интеллектуальной собственности, особенностей национального законодательства страны, на территории которой она предоставляется. Для российской системы эти сроки указаны далее в статье.
  • Запретительный характер – нельзя использовать техническое решение без согласия правообладателя.
  • Право приоритета – более ранняя дата подачи заявки в патентное ведомство дает преимущество для дальнейшего использования технического решения. Однако существует и право преждепользования. Если разработка добросовестно применялась на территории России другим производителем до его регистрации, то право на дальнейшее безвозмездное использование за ним сохраняется.

Срок действия патента

Отсчет производится не от даты регистрации, а от даты подачи заявки.

Объект патентного права Срок охраны, лет Возможность продления
Изобретение 20 На 5 лет, только для лекарств и агрохимикатов
Полезная модель 10
Промышленный образец 5 Имеется, еще на 5 лет (общий срок – не более 25 лет)

Прежде чем сформулировать понятие, давайте ответим на вопрос, зачем создано патентное право? Развитие науки и техники в Европе в XVII-XVIII веках показало, что новые знания и изобретения способны создавать более совершенные товары. Однако для создания изобретений требуются значительные интеллектуальные и финансовые вложения отдельных лиц, когда как при производстве нового товара все конкуренты примерно равны. Таким образом, изобретатели оказываются в менее выгодном положении, чем лица, которые лишь пользуются результатами их интеллектуального труда, что экономически не способствует развитию техники и несправедливо с социальной точки зрения. Как решить эту проблему? Нужно предоставить изобретателям монополию на результаты их интеллектуальной деятельности. Юридической формой такой монополии является патентное право, которое позволяет одному лицу использовать изобретение и другие объекты патентных прав, а другим лицам то же самое в течение ограниченного периода времени запрещает.

Многие юридические понятия принято рассматривать в объективном смысле (как совокупность норм права) и субъективном смысле (как право определенного субъекта). Понятие патентного права в объективном смысле охватывает совокупность норм, регулирующих отношения по выдаче патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и по использованию защищенных патентом результатов интеллектуальной деятельности. Понятие патентного права в субъективном смысле охватывает имущественные и личные неимущественные интеллектуальные права определенных лиц на новые технические и дизайнерские решения, которые могут быть использованы в промышленности.

Правовая защита изобретения

П. 1 ст. 1350 ГК раскрывает изобретение следующим образом: в виде изобретения охраняются технические идеи в различных сферах, имеющие отношение к продукту (а именно, устройству, веществу, роду микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процедуре реализации действий над физическим объектом с учетом применения материальных средств). Согласно абз. 2 п. 1 данной статьи правовую защиту изобретение получает в случаях, если оно:

  • оказывается новым;
  • характеризуется изобретательским уровнем;
  • применимо в промышленности.

Изобретение признается новым в том случае, если оно незнакомо из уровня техники и, ко всему, если для эксперта очевидным образом не следует из него, то изобретение обладает изобретательским уровнем. Одновременно с этим уровень техники включает различные сведения, получившие мировую общедоступность до момента получения преимущества и получения создания. Изобретение считается промышленно применимым, если оказывается возможном его использование в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и в прочих экономических или социальных отраслях.

На основании п. 5 ст. 1350 ГК изобретениями не принимаются:

  • открытия, кроме того общенаучные концепции и общие математические приемы;
  • решения, касающиеся именно облика создания и удовлетворяющие общеэстетические потребности;
  • условия и варианты игр, умственной или хозяйственной деятельности;
  • программное обеспечение для ЭВМ;
  • решения, конкретно предоставляющие информацию.
Читайте также:  Инструкция: какие налоги и взносы платить по договору ГПХ в 2022 году

П. 6 ст. 1350 ГК регулирует перечень изобретений, которые не попадают под правовую охрану. К ним относятся:

  • виды растений, пород животных и истинные варианты их выведения, не принимая во внимание микробиологические методы и продукты, добытые таким путем;
  • топологиям интегральных микросхем.

Ст. 1351 ГК определяет полезную модель как охраняемое техническое решение, имеющее отношение к устройству. Полезная модель располагает правовой охраной, в том случае, если она новая и применима в индустрии. Правовая охрана не предоставляется объектам, выступающим в качестве полезной модели (согласно п. 6 ст 1350).

Развитие рынка в современном мире способствовала тому, что многие

стали обращать внимание на интеллектуальной собственности. Свободное обращение с логотипами, товарными знаками, исчезновение института патентных бюро, а также отсутствия комплекса мер защиты в данной сфере повлекло за собой с росту судебных разбирательств в области нарушения авторских прав и обострению интеллектуального пиратства.

На сегодняшней день фальсификации подвергается даже не самая популярные товары известных производителей мира, но атрибутика подлинности: упаковка, этикетки, специальные наклейки, логотипы. По правилам все это должно защищаться авторскими договорами, свидетельствами и патентами. Однако, последние могут сами становится товарами и могут грамотно реализовываться. Плохое знание законодательной базы приводит к нарушению права автора.

Патентное право входит в систему гражданского права, регулирующее отношения, которые связаны с техническим творчеством. Различие авторского права от патентного заключается в реализации разных сфер творчества. Патентное право реализуется в области технического творчества.

В рамках современного законодательства к объектам патентного права относят: изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Актуальность и важность охраны объектов интеллектуальной собственности патентами обусловлена их особым характером и невозможностью защитить права собственности инструментами авторского права.

Все вышесказанное обуславливает важность и актуальность выбранной темы исследования, как с теоретической точки зрения, так и в практическом плане.

Основной целью курсовой работы является рассмотрение содержательных основ патентного права, его принципов и источников в системе российского законодательства.

Понятие патентного права, разграничение с авторским правом

Крупнейшими институтами в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности, имеющими наибольшее количество объектов охраны, являются положения авторского и патентного права.

Необходимо разграничивать предметы указанных институтов. Если предназначение авторского права состоит в установлении порядка создания и эксплуатации объектов, получаемых в результате творческой деятельности в области науки, искусства, литературы, то патентное право закрепляет правовой режим промышленной собственности, функционируя исключительно в технической сфере.

Разработка норм патентного права потребовалась в силу невозможности обеспечить эффективную охрану промышленных объектов посредством применения норм авторского права. Поскольку данные объекты обладают практическим значением, они могут быть воспроизведены разными субъектами, что порождает споры о том, чьи права на результат технического творчества приоритетны. Институт патентного права содержит четкие правила определения такого приоритета, установления новизны объекта и формализует порядок использования промышленной собственности.

Институт авторского права не предполагает какой-либо оценки произведения, а о возникновении прав на объект можно говорить с момента его создания — при этом отсутствует необходимость какого-либо оформления и регистрации прав. Одним из требований предоставления охраны в патентном праве является установление патентоспособности объекта, при этом в качестве основы для охраны промышленных объектов рассматривается их обязательная регистрация.

Что делать после получения

Важно после получения использовать данный документ по назначению. Ведь если в течение 3-4 лет вы не будете предпринимать никаких действий, то по вашей заявке будет выдана так называемая принудительная лицензия.

Это означает, что любой гражданин вправе будет обратиться в суд для использования вашей технологии, и такое действие не будет являться нарушением прав автора и патентообладателя. В этом случае происходит их досрочное аннулирование и переход к другому лицу.

Учитывайте, что защита патента, выданного в России на вашу технологию действует только в пределах этой страны. В любом другом государстве могут ее использовать. Чтобы этого не произошло, в течение 1 года после подачи заявки нужно начать процедуру международного патентования.

Переход от индустриального общества к так называемому информационному (постиндустриальному), происходящий уже на протяжении последних десятилетий резко обострил проблему правовой защиты интеллектуальной собственности. Создание принципиально нового инновационного продукта становится решающим фактором при определении конкурентоспособности страны на международной арене. Во многом это связано с тем, что идеи и основывающиеся на них изобретения, полезные модели и промышленные образцы становятся основным источником национального богатства для многих развитых стран.

Читайте также:  Госдума повысила акцизы на сигареты. Сколько они теперь могут стоить?

В условиях глобализации и либерализации международной торговли, когда происходит резкое сближение экономических связей стран, проблема конкурентной борьбы приобретает первостепенное значение, так как непосредственно влияет на экономическое благосостояние населения.

Поэтому «в условиях мирового экономического кризиса актуальность перехода на инновационный путь развития значительно возрастает. …Только непрерывное внедрение новых технологий может обеспечить достижение преимуществ перед конкурентами».1

Однако необходимо отметить тот тревожащий факт, что по сравнению с наиболее технически развитыми странами мировая доля технических новшеств, предложенных Россией достаточно мала. Так, по оценкам экспертов, доля нематериальных активов в долгосрочных активах предприятий в странах СНГ составляет около 1 %, в Западной Европе – порядка 50 %, в США – около 70%.

Согласно отчету ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной собственности) на долю пяти патентных ведомств (Японии, США, Китая, Республики Корея и Европейского патентного ведомства – ЕПВ) приходится 77 % всех патентных заявок и 74% выданных в мире патентов.

При этом наиболее высокие темпы роста количества патентных заявок наблюдается в странах Северо-Восточной Азии, особенно в республике Корея и КНДР.

Однако Россия, несмотря на все предпринимаемые попытки по построению инновационной экономики, продолжает оставаться страной сырьевого экспорта; на мировом рынке наукоемкой продукции доля России составляет 1 %, в то время как доля США – около 34%, Японии – 30%.

Но все же необходимо заметить, что Российская федерация сохраняет научно-технический и образовательный потенциал для построения собственной национальной инновационной системы.

Впрочем, без принятия существенных мер в области патентного законодательства невозможно говорить о возможности масштабного успеха российской продукции на мировых рынках ( в частности речь идет о процедуре международного патентования объектов промышленной собственности).

Снижение показателей зарубежного патентования изобретений приводит к падению международного авторитета наукоемких отраслей, потере страной зарубежных рынков сбыта товаров и лицензий, невозможности монополизировать то или иное научное направление или техническое решение, потере доходов от продажи лицензий и преимуществ в импорте.

Также сложная ситуация возникла при экспорте отечественной наукоемкой продукции и высоких технологий, так как решения принимаются без своевременной проработки вопроса о целесообразности правовой защиты объектов промышленной собственности.

При этом для эффективного развития российской наукоемкой промышленности необходима должным образом составленная нормативно-правовая база, предполагающая существование и деятельность определенных государственных институтов.

Потребность в приобретении

В судебной практике пока нет инцидентов, связанных с возбуждением уголовных дел по охране интеллектуальной собственности. Все спорные вопросы решаются с помощью Гражданского кодекса. В законодательстве нет термина «торговая марка», применяют синонимы данного словосочетания. Например, патентование связано с понятием «товарного знака», а в реальной жизни часто можно услышать определения «логотип», «бренд».

Регистрация логотипа предполагает несколько ступеней, на каждом этапе выполняются определенные действия. Есть свои детали и особенности. Для начала нужно продумать все элементы дизайна товарной марки, подобрать цветовую гамму, выбрать шрифт, чтобы знак был уникальным и неповторимым. Дизайнеры советуют продумывать нюансы дизайна знака с профессионалами, так как это повышает шансы на создание индивидуального знака, который будет узнаваемым, легко запоминаемым, поможет своему обладателю в продвижении продукции на современном потребительском рынке.

Подача регистрационной заявки

Прежде чем подавать в Роспатент заявку на официальную регистрацию своего нового изобретения, важно продумать мельчайшие детали. Лучше сразу побеспокоиться об уникальности, так как новизна – это обязательное условие для получения патента.

При подаче заявки помимо фотографий самого бренда, также потребуется оригинал квитанции об уплате государственной пошлины за регистрационные действия. В пакет документов включается заявление о регистрации, заполненное по образцу, предлагаемому на сайте Роспатента. Также к нему прикладывается черно-белое либо цветное изображение изобретения. Если регистрацию проводит юридическое лицо, придется предоставить копию свидетельства ПБОЮЛ, а также устав организации. Можно лично подавать документы либо воспользоваться помощью патентного поверенного, заключив с ним предварительно договор на оказание услуг.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *